А
Б В
Г Д
Е Ж
З И
К Л
М Н
О П
Р С
Т У
Ф Х
Ц Ч
Ш Э
Ю Я
Реферат: Гражданско-правовая отвественность
Гражданско-правовая отвественность
МОСКОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК РФ КАФЕДРА ОБЩЕПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН Экз.№_____ Лекция Тема №33: “ Обязательства по оказанию юридических и фактических услуг” г. Москва - 1996 г. МОСКОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК РФ КАФЕДРА ОБЩЕПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН Экз.№_____ Утверждаю Начальник кафедры общеправовых дисциплин майор Павлов “ “_________________1996 г. Лекция Тема №33: “ Обязательства по оказанию юридических и фактических услуг” Учебные и воспитательные цели: 1.Изучить с курсантами основные положения действующего законодательства о договорах по оказанию юридических и фактических услуг. 2. Воспитать чувство ответственности за строгое выполнение законодательства, регулирующего вышеуказанные отношения. Время - 2 часа ( 90 минут ). ПЛАН 1. Введение.......................................................................................... 5 мин. 2. Основная часть............................................................................... 80 мин. Учебные вопросы; 1. Договор поручения..........................................................................30 мин. 2. Договор комиссии............................................................................20 мин. 3. Договор хранения.............................................................................30 мин. 3. Заключение...........................................................................................5 мин. ЛИТЕРАТУРА. 1. Конституция РФ. 2. ГК РСФСР, ст.ст. 242, 356, 396-433, 412. 3. ГК РФ, ст.ст. 37-38, гл.10. 4. Основы, ст.ст. 116-121. 5. ГПК РФ, ст.ст. 43-48, 374-376, 395-398. 6. Закон РФ от 20 февраля 1992 г. “ О товарных биржах и биржевой торговле “. 7. Закон РФ от 19 июня 1992 г. “ О потребительской кооперации в РФ “. 8. Типовой устав ломбарда.// СП РСФСР №19, ст. 123. 9. Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 26 декабря 1989 г. “ О практике рассмотрения судами РСФСР дел по спорам, связанным с обслуживанием населения “// Бюллетень Верховного Суда РСФСР, 1990, №3. 10. Гражданское право, учебник под редакцией Е.А. Суханова, т.2, 1993 г., с. 348-366. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1. Кодосхемы. 2. Телевизионная система лекториев. 3. Выставка нормативно-правовой и учебной литературы. ВВЕДЕНИЕ Особое место в обязательственном праве занимают договоры об оказании юридических и фактических услуг, среди которых можно выделить договоры поручения и комиссии ( юридические), а также хранения (фактические). Правовому анализу указанных договоров и посвящена наша сегодняшняя лекция. 1.ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ. По договору поручения поверенный обязуется совершить от имени и за счёт доверителя определённые юридические действия ( ч.1,ст. 396 ГК РСФСР; ч.1, ст.115 Основ). Договор поручения может быть возмездным и безвозмездным. Это вытекает из действующего законодательства и зависит от договора сторон ( например, ст. 396 ГК РСФСР, Ч.1, ст. 115 Основ и др.). Сторонами договора поручения (поверенный и доверитель) могут быть дееспособные граждане и юридические лица. Договор поручения является консенсуальным, а при условии его возмездности — двухсторонним. При этом двухсторонними следует считать также договоры поручения, исполнение которых связано с материальными издержками, поскольку доверитель обязан их компенсировать. Предметом договора поручения могут быть только юридические действия поверенного — подписание документов, приёмка работ и товаров, совершение сделок и др. Фактические же действия поверенного (поиск контрагентов, осмотр товаров, наведение справок и т.п.) не имеют самостоятельного значения, поскольку не входят в состав предмета договора., а являются лишь условиями его надлежащего исполнения. Таким образом, договор поручения является не чем иным, как договором о представительстве, поскольку действия поверенного по отношению к третьим лицам создают, изменяют или прекращают права и обязанности непосредственно для доверителя. Сам поверенный как представитель никаких прав и обязанностей не приобретает. Форма договора поручения может быть устной и письменной в соответствии с общими правилами о форме сделок ( ст. 158 ГК РФ ). На основании договора поручения доверитель, как правило, выдаёт поверенному доверенность, тем самым легиметируя поверенного в качестве представителя перед третьими лицами. Доверенность отражает полномочие поверенного, определённое условиями договора поручения. Доверенность может охватывать лишь часть юридических действий, обусловленных в договоре поручения. При возникновении спора между доверителем и поверенным следует руководствоваться договором поручения. Срок в договоре поручения определяется с учётом характера поручения, которое должно быть реализовано поверенным. Если природа порученных поверенному юридических такова, что они могут и должны быть совершены в точно установленный срок, его нарушение может рассматриваться как просрочка должника, влекущая возмещение убытков, уплату неустойки и т.п. Однако чаще точный срок исполнения не указывается, а поверенный и доверитель договариваются о периоде времени, в пределах которого поверенному желательно совершить сделку. Предельные границы такого периода не могут выходить за рамки сока действия доверенности. Сфера применения договора поручения весьма велика. Граждане совершают договоры поручения как в порядке товарищеской взаимопомощи (получить зарплату, почтовый перевод и т.п.), так и с целью защиты своих прав и законных интересов специальными организациями или физическими лицами (например, ведение дел в суде, распоряжение имуществом и т.д.). Существенно расширяется область применения договора в условиях рыночной экономики, т.к. он является удобной и выгодной формой совершения различного рода посреднических услуг с участием коммерческих структур (брокерских контор, торговых домов и т.д.). Договор поручения имеет большие черты сходства с договором комиссии, агентским договором, договором подряда и некоторыми другими. Вместе с тем, каждый из перечисленных видов договоров является самостоятельным и отличается по определенным признакам один от другого. Особо следует остановиться на обязанностях сторон. Поверенный обязан: - исполнить данное ему поручение лично; - в случае невозможности личного исполнения по объективным причинам передать исполнение поручения заместителю; - исполнить поручение в соответствии с указаниями доверителя; - возместить допущенные по его вине убытки доверителю; - сообщать доверителю по его требованию и в сроки, обусловленные договором, все сведения о ходе исполнения поручения; - по окончании исполнения поручения представить доверителю отчет с приложением оправдательных документов; - незамедлительно передать доверителю все полученное в связи с исполнением поручения (вещи, документы, деньги и т.п.). Доверитель обязан : — принять от поверенного всё исполненное по договору; — обеспечить поверенного средствами, необходимыми для исполнения поручения; — возместить поверенному понесённые издержки; — в возмездных договорах уплатить поверенному вознаграждение за надлежащее исполнение поручения. Договор поручения прекращается надлежащим исполнением поверенным обязанностей по реализации полномочия, а также по другим основаниям прекращения обязательств. Данный договор, как и другие договоры личного характера, прекращаются в связи со смертью гражданина или ликвидацией юридического лица, участвовавших в договоре либо в качестве доверителя, либо в качестве поверенного. Таким образом, правопреемство в данном случае невозможно. По этим же причинам договор поручения следует считать прекращённым и в случаях реорганизации участвовавших в нём юридических лиц. Договор поручения прекращается в случае признания гражданина, участвующего в нём, недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим. В таких случаях поверенный обязан вести дело доверителя, пока не будут приняты меры по охране его имущества или забота о его интересах не будет в установленном порядке возложена на другое лицо ( например, на опекуна, ликвидационную комиссию и др.). В свою очередь, наследники умершего поверенного или ликвидаторы юридического лица, бывшего поверенным, обязаны известить доверителя о прекращении договора. Кроме того, они должны принять меры для охраны имущества доверителя, которое оказалось у поверенного в связи с исполнением поручения, с тем, чтобы в последующем передать имущество доверителю. Необходимо подчеркнуть, что в силу лично-доверительного характера договора поручения к нему в качестве исключения из общего правила о недопустимости одностороннего расторжения договора применяют следующие положение - доверитель вправе отменить поручение, а поверенный - отказаться от него во всякое время (ч.ч. 2-3, ст. 401 ГК; ч. 3 ст. 115 Основ). В этой связи действующим законодательством предусмотрен механизм защиты интересов сторон. Так, если поверенный отказывается от договора при условиях, когда доверитель лишен возможности заменить его или иначе обеспечить свои интересы, поверенный обязан возместить причиненные прекращением договора убытки (ч. 4, ст. 401 ГК). В свою очередь, если договор поручения прекращен до того, как поручение исполнено полностью, доверитель обязан возместить поверенному причиталось вознаграждение, также уплатить ему вознаграждение соразмерно выполненной им работе (ст. 402 ГК). Это правило действует до того момента, когда поверенный узнал или должен был узнать о прекращении поручения. Таковы основные положения действующего законодательства, регламентирующие договор поручения и обязательства сторон, связанные с ним. 2. ДОГОВОР КОМИССИИ По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить для комитента одну или несколько сделок от своего имени за его счет (п. 1 ст. 199 Основ). Договор комиссии опосредует отношения по представительству, главным образом при торгово-посреднических операциях. Он широко используется в промышленно развитых странах не только в сфере внутренней и внешней торговли, но и в транспортных отношениях, в области обращения ценных бумаг, в деятельности банков по обслуживанию клиентов. Нередко исполнение торгово-посреднических операций сопряжено с предоставлением дополнительных услуг (например, по хранению, страхованию, перевозке товара и т.п.), которые также могут выполняться комиссионером. Типичной разновидностью договора комиссии является консигнация. В таком договоре продавец (консигнат) поставляет товар на склад торгового посредника (консигнатора), а последний обязуется продать его в обусловленный срок от своего имени, но за счет консигната. Непроданный в срок товар возвращается собственнику-продавцу, если в договор консигнации не было включено условие о безвозвратности определенной части товара (которую по сути выкупает сам посредник-консигнатор). Договор комиссии - консенсуальный, двухсторонний, возмездный договор. Размер комиссионного вознаграждения определяется по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законом, в виде твердой суммы или процента от стоимости сделки, которую поручается совершить комиссионеру. При этом необходимо подчеркнуть, что согласно ст. 415 ГК, запрещается определение размера вознаграждения в виде разницы или части разницы между назначенной комитентом ценой и той более выгодной ценой, по которой комиссионер совершит сделку. Для договора комиссии обязательна простая письменная форма, вне зависимости от суммы сделки. Предмет договора комиссии - сделки, совершаемые комиссионером по поручению комитента. Здесь важно отметить, что реализуемое имущество становиться объектом сделок, совершаемых комиссионером с третьими лицами, но не предметом договора комиссии. Сторонами по договору комиссии являются комиссионеры и комитенты. В этом качестве могут выступать как граждане, так и юридические лица. Комиссионером (посредником), как правило, является юридическое лицо (специализированная организация - заготконтора, брокерская контора, банк и т.п.). Гражданин в качестве комиссионера обычно выступает по разовому договору комиссии. Отмечая существенную близость договора комиссии и договора поручения, в основе которых лежат отношения представительства, следует остановиться на существенных отличиях этих понятий. .1. По договору поручения поверенный действует от имени доверителя, в то время как комиссионер выступает в гражданском обороте от своего имени. 2. Договор поручения может быть как возмездным, а договор комиссии всегда является возмездным. 3. Предметом договора поручения являются “ определенные юридические действия”, а для комиссии - только сделки. Остановимся на обязанностях и правах сторон. Комиссионер обязан: - совершить порученные комитентом сделки с третьими лицами; - в случае нарушения условий сделки третьим лицом известить об этом комитента, собрав и обеспечив все доказательства; - в случае принятия на себя ручательства за третье лицо (делькреде) нести ответственность за ненадлежайшее исполнение или неисполнение им сделки в пользу комитента; - отвечать перед комитентом за утрату, недостачу или повреждения находящегося у него имущества, если не докажет, что это произошло не по его вине; - при обнаружении на переданном имуществе повреждений, других недостатков немедленно известить об этом комитента; - страховать переданное имущество (если это вытекает из закона либо составляет условие договора); - принять все необходимые меры к охране имущества; - по исполнению договора предоставить комитенту отчет, а также все полученное по исполненному поручению, в т.ч. и права в отношении третьих лиц. Комиссионер имеет право: - на залог вещей, принадлежащих комитенту, в пределах сумм, которые комитент обя0зан уплатить комиссионеру (ст. 121 Основ); - удержать причитающуюся ему по договору комиссии сумму из сумм, поступивших к нему за счет комитента. Комитент обязан: - принять все исполненное комиссионером по договору и выплатить последнему комиссионное вознаграждение, в т.ч. за делькредере; - возместить комиссионеру расходы, которые он понес при исполнении договора (за исключением расходов по хранению имущества, если в законе или договоре не установлено иное); - уплатить комиссионное вознаграждение полностью или частично, даже если сделка не была исполнена, Но не по вине комиссионера. И, наконец, несколько слов о прекращении договора комиссии. Договор комиссии может быть расторгнуть как комиссионером, так и комитентом. При этом комиссионер вправе отказаться от исполнения договора лишь в случае, когда это вызвано невозможностью исполнения поручения при нарушении договора комитентом. Для отказа обязательна письменная форма. Договор сохраняет силу в течении двух недель после получения комитентом письменного отказа от исполнения поручения. Комитент в течении месяца должен распорядиться находящимся у комиссионера имуществом. В противном случае комиссионер вправе сдать его на хранение за счет комитента или продать имущество для покрытия своих требований к комитенту. Комитент может отменить данное им поручение в любое время полностью или частично. При этом отмена поручения не освобождает комитента от уплаты вознаграждения комиссионеру в пределах реального исполнения, а также от обязанности возместить понесенные им расходы. Не влекут автоматического прекращения договора смерть комитента, признание его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, а также прекращение юридического лица, являющегося комитентом. Комиссионер обязан добросовестно исполнять данное ему поручение до тех пор, пока от правопреемников не поступят иные указания. Подытоживая сказанное, необходимо отметить, что договор комиссии, будучи близким по своей юридической природе к договору поручения имеет и существенные отличия, которые необходимо твердо усвоить, обратив при этом особое внимание на обязательства сторон. 5. ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ По договору хранения одна сторона (хранитель) обвязывается хранить имущество, переданное ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить его в сохранности (ч. 1 ст. 427 ГК). Из данного определения следует, что хранение является реальным договором, т.е. для его заключения кроме соглашения необходима и передача имущества. Однако в отношениях между организациями договор хранения может быть и консенсуальным. Такая ситуация имеет место в тех случаях, когда по соглашению сторон хранитель обязывается принять имущество, которое будет лишь передано ему другой стороной. Договор хранения предполагается безвозмездным. Однако в законе или договоре может быть предусмотрена обязанность стороны, сдавшей имущество на хранение. В зависимости от распределения прав и обязанностей договор хранения может быть односторонним и двухсторонним. Односторонними являются реальные и безвозмездные договоры хранения: хранитель имеет в них только обязанность хранить имущество и не приобретает никаких прав по отношению к контрагенту. Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что зачастую такие договоры могут стать двухсторонними. Например, если для хранения вещи понадобилось понести определенные расходы, поклажедатель обязан возместить их хранителю. Реальные возмездные договоры всегда двухсторонние, т.к. каждая из сторон имеет права и несет обязанности: хранитель обязан сохранить и возвратить имущество, а поклажедатель - оплатить определенное вознаграждение. Двухсторонними являются и консенсуальные договоры хранения, поскольку у поклажедателя здесь существует обязанность сдать имущество на хранение, а у хранителя - принять и сберегать его. Говоря о договоре хранения, следует подчеркнуть, что он имеет сходство с договором имущественного найма и ее однако само понятие хранения исключает возможность пользования вещью как при вышеупомянутых видах договоров. Более того, обязанность хранить имущество на ряду с договором хранения возникает из ряда других договоров (например, купли-продажи, комиссии, подряда, перевозки, залога и т.п.). Однако в этих договорах хранение является не основной, а вспомогательной операцией, в то время как по договору хранения обязанность сохранять имущество - та цель, на достижение которой направлен договор. Субъектами договора хранения называются соответственно “поклажедатель” и “хранитель”. При этом ими могут быть как граждане, так и организации. Обычно поклажедатель - собственник имущества, но не всегда. В роли хранителя, как указывалось выше, могут выступать как граждане, так и организации, причем последние могут осуществлять хранение в качестве вспомогательной и основной деятельности, предусмотренной уставом (склады, ломбарды, холодильники и т.п.). В последнем случае к ним предъявляются повышенные требования, в т.ч. с токи зрения ответственности. Предметом договора хранения являются услуги по хранению. На хранение передаются только движимые вещи, причем, как правило, определенные индивидуальными признаками. Форма договора хранения зависит от стоимости сдаваемого имущества, сроков и субъектов договора. Например, в отношениях между предпринимателями договор хранения всегда оформляется письменно. Во взаимоотношениях с участием граждан-потребителей при стоимости сдаваемого имущества свыше 100 руб. договор следует заключать в письменной форме (ч.1 ст. 423 ГК). Исключение составляет сдача вещей на краткосрочное хранение в гардеробы организаций с выдачей поклажедателю номера или жетона, подтверждающие легитимацию принятия имущества на хранение. Не требует письменного оформления и сдача вещей на хранение при чрезвычайных ситуациях(пожар, наводнение и т.п.). При этом факт сдачи может доказываться свидетельскими показаниями. Договор хранения может быть заключен на определенный срок, без его указания либо до востребования. В консенсуальных договорах хранения определяются сроки не только возврата, но и сдачи его на хранение поклажедателем. Если консенсуальный договор заключен на определенный срок, хранитель вправе при его наступлении требовать от поклажедателя передачи имущества. После окончания срока он может предложить принять имущество обратно. При бессрочном договоре такое требование может быть заявлено хранителем в любой момент, однако он обязан предоставить другой стороне достаточный при данных обстоятельствах срок для принятия имущества (ч. 2 ст. 424 ГК). Поклажедатель вправе в любое время потребовать от хранителя возвращения переданного ему имущества до истечения срока договора ( ч.1 ст.424 ГК). Кроме того, при возмездном хранении возможна уплата хранителю вознаграждения за весь срок, предусмотренный в договоре, на получение которого он имел право рассчитывать. Права и обязанности сторон по договору хранения заключаются в следующем: а) обязанности хранителя: - Обеспечить сохранность имущества; - обеспечить недоступность пользования отданными на хранение вещами; - возвратить вещь поклажедателю по истечении срока хранения; б) обязанности поклажедателя: - передать имущество в момент заключения реального договора, либо в сроки, установленные консенсуальным договором; - по истечении срока договора принять имущество обратно; - уплатить хранителю вознаграждение: - уплатить все понесенные хранителем расходы. Действующим законодательством установлена имущественная ответственность хранителя перед поклажедателем за утрату, недостачу или повреждение имущества, принятого на хранение. Такая ответственность наступает лишь при наличии вины. Однако хранитель, осуществляющий профессиональную (предпринимательскую) деятельность по хранению, несет повышенную ответственность за утрату, недостачу или повреждение имущества, за исключением его несохранности, вызванной непреодолимой силой. Следовательно, они отвечают и за случайную утрату или ухудшение имущества. Субъективная сторона ответственности хранителя сужается при просрочке принятием поклажедателем имущества обратно. В такой ситуации хранитель освобождается от ответственности за утрату, недостачу или повреждение имущества, произошедшее случайно или из-за простой неосторожности и отвечает только при наличии с его стороны умысла или грубой неосторожности. Размеры ответственности хранителя определяются в соответствии с диспозитивным правилом ст. 426 ГК, а именно: если в законе или договоре не предусмотрена обязанность хранителя возместить убытки, причиненные утратой, недостачей или повреждением имущества, в полном объеме, хранитель отвечает за утрату и недостачу имущества в размере его стоимости; за повреждение имущества - в размере суммы, на которую понизилась его стоимость. Хранителю не могут быть возмещены расходы, вызванные устранением вредных последствий, обусловленных свойствами имущества, сданного на хранение, если хранитель, принимая имущество, не знал и не должен был знать об этих свойствах( . При сдаче на хранение имущество может быть оценено и его стоимость несохраненных вещей выше этой суммы (ч. 2 ст. 428 ГК). Обязанность оценки имущества предусмотрена Типовым уставом ломбарда и ряда других нормативных актов. Имущество может быть повреждено естественной убыли (испарению, выветриванию, усушке и т.п.). Хранитель не несет ответственности за недостачу такого имущества в пределах норм естественной убыли. Поклажедатель вправе отказаться от имущества и взыскать его стоимость, если в результате повреждения, за которое хранитель отвечает, качество имущества изменилось настолько, что это не может быть использовано по первоначальному назначению. Отдельные организации (санатории, дома отдыха и т.п.) отвечают за сохранность имущества граждан, находящихся в отведенных им помещениях, хотя бы это имущество (кроме денег и драгоценностей) не было особо сдано на хранение. Таковы лишь основные, наиболее важные вопросы договора хранения. Будучи фактической услугой, он играет значительную роль в гражданском обороте. При этом в условиях рыночной экономики сфера применения значительно расширяется. Автор лекции: Лекция обсуждена на заседании ПМС-1 “ “ __________ 1995 г. Протокол № ______. МОСКОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК РФ КАФЕДРА ОБЩЕПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН Экз.№_____ Лекция Тема №28: “Договоры подряда и их виды” г. Москва - 1996 г. МОСКОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК РФ КАФЕДРА ОБЩЕПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН Экз.№_____ Утверждаю Начальник кафедры общеправовых дисциплин майор Павлов “ “_________________1996 г. Лекция Тема №28 “Договоры подряда и их виды” Учебные и воспитательные цели: 1. Изучить с курсантами понятие об обязательств по производству работ их виды и отличие от других договоров. Дать понятие о договорах подряда и капитального строительства. 2. Воспитывать у курсантов чувство ответственности за строгое выполнение законодательства в вопросах заключения договоров подряда при необходимости заключения договоров подряда при необходимости заключения таковых во время осуществлении деятельности по охране государственной границы России. Время - 2 часа. План Введение - 5 мин. Учебные вопросы: 1. Понятие договора подряда его элементы и содержание - 60 мин. 2. Договор бытового заказа - 20 мин. Заключение - 5 мин. ЛИТЕРАТУРА. 1. Конституция РФ. 2. ГК РФ. 3. “ Основы гражданского законодательства СССР и республик” от 31 мая 1991 г. 4. Учебник “Советское гражданское право”. Изд. “Юридическая литература” 1987 г. под редакцией Рязанцева В.А. 5. Учебник “Советское гражданское право”.Том 2 . Изд. “Высшая школа” под редакцией профессора Красавчикова О.Д. 6. Учебник “Гражданское право” ч.2 изд.1993 г. г. Москва под редакцией профессора Суханова Е.А. 7. Закон РСФСР “О местном самоуправлении в РСФСР”. от 6 июля 1991 г. 8. Законодательство России по производства работ, договорам подряда и подряда на капитальное строительство. Ведомости ВС РФ. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1. Кодосхемы. 2. Телевизионная система лекториев. 3. Выставка нормативно-правовой и учебной литературы. Содержание лекции: Введение На предыдущей лекции были рассмотрены вопросы , связанные с договором найма. Были даны его понятие определены субъекты и объекты договора, рассмотрен порядок его исполнения, установлены права и обязанности сторон в договоре, их ответственность в правоотношениях пользования и распоряжения жилыми помещениями различных видов. При рассмотрение видов договора основное внимание было определено вопросу возникновения и прекращения правоотношений найма. Были отдельно рассмотрены особенности предоставления и использования служебных жилых помещений и общежитий. Тема сегодняшней лекции рассматривает вопросы об обязательствах по производству работ, и его субъектов и объектов. Во время лекции Вы должны уяснить понятие договора его виды, способы возникновения и существования в период разгосударствления экономики и становления рыночных отношений в России у различных субъектов правоотношений. 1 вопрос : 1. Понятие, договора подряда, его элементы и содержание. Подрядные отношения принадлежат к сфере экономических имущественных правоотношений. Принятие договора четко определено законодательством: “ По договору подряда подрядчик обязуется на свой риск выполнить определенную работу по заданию заказчика, с использованием его и своих материалов, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее” (п. 1 ст. 91 Основ). Определение содержит и понятие договора и обязанности сторон возникающие на основе этого договора. К признакам договора подряда относятся: - права и обязанности сторон (договор двухсторонний); - условия об уплате за работу (конститутивный - возмездный признак); - консенсуальный (заключается по средством договора). Можно перечислить случаи где применяется договор подряда, это: - строительство; ремонт имущества; - выполнение индивидуальных заказов по выпуску промышленного и сельскохозяйственного оборудования; - производство агро - технических работ в сельском хозяйстве; - выполнение заказов граждан (пошив, стирка, химчистка). На основании договора подряда оказывается до 600 тысяч различного вида услуг. Везде, где юридическое лицо или гражданин выполняет работы за вознаграждение появляется договор подряда. Смежным договором с договором подряда является трудовой договор. Пример (предприниматель нанял водителя для перевозки груза). За заключением трудового договора следуют оплачиваемые последствия (болезнь, отпуск). К признакам трудового договора относятся: - заключение в штат; - выполнение трудовой функции в установленном распорядке; (выполнение же подрядчиком работ ничем не ограничено и больше ничем с заказчиком не связывается. Подрядчик выполняет свободный заказ); - трудовому договору работнику выплачивается заработная плата: по договору подряда оплата труда производится на основе. Основной отличительной чертой трудового договора является выдача работнику трудовой книжки и издание приказа по организации о зачисление работника в штат. Отличительная черта договора найма состоит в том, что работник при зачисление на работу по договору найма обязан заключить трудовой договор с нанимателем. Так, например, при заключении договора найма с надомником наниматель представить ему материалы и орудия труда и принять произведенную им продукцию заплатив за это определенную плату. При договоре подряда заказчик не заботится о материалах и орудиях труда, а лишь принимает готовую продукцию в соответствии со сроками указанными в договоре подряда, а заказчик при этом не обязан оплачивать ущерб причиненный здоровью подрядчика. Итак основная отличительная черта договора подряда от всех прочих перечисленных договоров заключается в том, что исполнители не состоят в штате предприятия заказчика и поэтому не связаны с ним трудовыми отношениями по трудовому договору. Договор подряда тесно соприкасается с договором купли-продажи и поставки. Особенность поставки состоит в том, что производственная деятельность в договоре поставки не имеет свободы. Источниками правового регулирования договора подряда являются: - ст. 91,92,93 Основ; - о разновидности договора подряда говорит Закон”О защите прав потребителей”. Ведомости ВС РФ от 7 февраля 1992 г. №15, раздел 3, который говорит о защите потребителей при оказании им услуг и производства для них определённых работ; - “Правила бытового обслуживания населения”. СП РФ 1989 г. №83; - “О практике регулирования работ”. Бюллетень ВС РФ №3 от1983 г. Нормы ГК РФ имеют общее значение и на его базе можно решить вопросы о договоре подряда. К элементам договора относятся: 1. Стороны договора: а) подрядчик; б) заказчик. Обе стороны могут являться как юридические лицами так и гражданами (физическими лицами). Ранее действовала норма ст.351 ГК считавшая, что договор подряда может быть лишь в случае если подрядчик не привлекает наемного труда(в настоящее время эта норма не действует). Необходимо уметь классифицировать договор подряда по видам работ: - выполнение работ по профилю своей деятельности и не профилю своей деятельности; - привлечение к выполнению работ субподрядчиков. При этом заключается субподрядный договор, но за выполнение всех работ отвечать главному (генеральному подрядчику). По сущности договора подряда характеризуется своим предметом: - Предмету договора подряда некоторые авторы относят труд (работу), но это не совсем правильно; (строительство) - предмет договора подряда также и результат труда подрядчика (хотя выполнение работ также указывается в договоре). Отсюда предмет договора подряда - результат и порядок выполнения работ. Заказчик имеет право контролировать выполнение работ подрядчиком, поэтому предмет договора находится в задании заказчика, определяется заказчиком. Содержание договора: права и обязанности сторон. 1. Подрядчик не вправе при выполнении работ отступать от задания заказчика (вместе с тем заказчик может изменить работы, но в случае если это ведет к их удорожанию), в тоже время в одностороннем порядке задание не изменяется (ст. 161 ГК). 2. Подрядчик выполняет работы за свой риск. Это означает, что он заранее берет на себя ответственность за невыгодные для него случаи, возникающие при выполнении работ. Если злоумышленник уничтожил результат труда - отвечает подрядчик. 3. Подрядчик обязан выполнить работы из своего материала и своими средствами и своей рабочей силой. Свое иждивение (ст. 22 ГК). Своими средствами (ст.64 ГК). Заказчик не заботится о помощи подрядчикам. 4. Выполняя работу подрядчик обязан бережно относиться к имуществу, которое доверил ему заказчик. Если подрядчик выполняет работы из материала заказчика, то он должен расходовать его экономично. Подрядчик отвечает за всякое упущение. Под словом упущение законодатель подразумевает вину. К подрядчику предъявляются очень большие требования, подрядчик может освободится от ответственности только в случае непреодолимой силы если ее нельзя было отвести. Риск случайной гибели материала до наступления срока сдачи подрядчиком обусловленной договором работы несет сторона предоставившая материал, а после наступления этого срока - просрочившая сторона - если иное не установлено законом или договором. (п. 4 ст.91 Основ). 5. Подрядчик обязан выполнить работу в срок, причем в договоре могут указываться: - конечный срок; - промежуточные сроки; - этапы работы. Нарушение установленных в договоре сроков влечет для подрядчика большие осложнения. Так, если подрядчик не приступает к работам или медленно их ведет заказчик может расторгнуть договор. (ст. 34 “Закона о правах потребителей”). В оправдании медлительности подрядчик ничего не может предъявить, так как в этой его медлительности риск для заказчика. Однако невиновный подрядчик не может нести убытки. Заказчик вправе контролировать качество работы. Если заказчика не устраивает качество работы, то он может отказаться по от договора и: - поручить заказ третьему лицу за счет подрядчика; - поручить подрядчику в соразмерный срок исправление дефектов. Убытки при этом должны быть обоснованны и оправданы. Заказчик вправе и не назначать сроков он вправе расторгнуть договор (ст. 93 Основ). 7. Обязанностью подрядчика является необходимость своевременно предупредить заказчика об обстоятельствах мешающих выполнению работ. Если подрядчик докажет в суде о невиновности, то он обязан выполнить работы в полном объеме, в полном соответствии с требованиями заказчика. Обязанности заказчика: - принять работу; - оплатить работу. Приемка проводится в порядке предусмотренным в договоре. Если заказчик не явился в срок, то подрядчик должен хранить исполненный заказ в течении 6 месяцев, и дважды за этот сок предупредить заказчика, если за это время заказчик не возьмет заказ, то подрядчик вправе реализовывать и этим покрыть свои расходы. Если просроченную вещь заказчик не получил вовремя, то риск случайной гибели падает на заказчика. Заказчик обязан осмотреть работу и если заказчик при ее приемке не обнаружил недостатков (не осмотрел), то подрядчик не отвечает за то, что будет обнаружено в последствии. Подрядчик должен сообщить заказчику о скрытых дефектах вещи. Согласуясь с этим законодатель определил претензионные сроки, в течении которых дается возможность подрядчику устранить открытые, обнаруженные при приемке или скрытые, на указанные подрядчиком дефекты. К таким срокам правовой защиты относятся: 1. : месяцев со дня принятия работ; 2. для скрытых недостатков 1 год. Необходимо четко представлять юридическое значение приема работы. Оно заключается в оплате работы. Основное подтверждение того, что заказчик принял работу является ее оплата. Поэтому стоимость работ оплачивается заказчиком после их выполнения. Ответственность сторон по договору подряда в своей основе является возмещение убытков, которые возникают при следующих обстоятельствах: - просрочка договора; - неправильное использование материала; - ухудшение работы или допущение иных недостатков влечет возмещение понесенных заказчиком необходимых расходов по исправлению недостатков работы, и соответственно уменьшает вознаграждение за работу (п. 1 ст. 93 Основ). Если же в работе обнаружены существенные недостатки или отступления от договора заказчик вправе требовать его расторжения и возмещения убытков. (п. 2 ст. 93 Основ). Следующим видом договора подряда является договор на капитальное строительство. 2. Вопрос 2. Договор подряда на капитальное строительство. Договор на капитальное строительство предусматривает возведение зданий, сооружений и их реконструкцию, а также техническое перевооружение. Отсюда к видам договоров относятсяяяяяяя6 - строительство новых; - расширение и реконструкция; - перевооружение. Договора заключается в зависимости от экономической эффективности, на основании инвестирования, которое выражается в форме капитальных вложений на оснащение строящихся и на реконструкцию старых объектов. Инвестиция - это денежные средства, кредиты и другое имущество, вкладываемые в дело с целью получения прибыли. Источниками правового регулирования договора подряда на капитальное строительство являются : - нормы гражданского права, касающиеся строительного законодательства ( о договоре подряда на капитальное строительство говорится в ст. 95 Основ, а о регулировании его в колхозах в ст. 71 ); - “ Правила о договорах на капитальное строительство “ СП СССР 1987 г. № 4 ст.19; - “ Положение о взаимоотношениях между генеральными подрядчиками и субподрядчиками “; - “ Закон об инвестиционной деятельности в РСФСР “ Вед. ВС РСФСР 1991 г. п.29. К числу источников можно отнести и сам договор на капитальное строительство. Договор не только порождает, но и регулирует отношения заказчика и подрядчика. В договоре можно предусмотреть все элементы, входящие в ту или иную деятельность. При заключении договора на капитальное строительство большую помощь оказывают уже имеющиеся выработанные формы и нормативные документы основными из которых являются : - Инструктивные указания “ Экономика и строительство “ №3; - “ Систематизированный сборник арбитража “ Москва 1992 г. ; - “ СН и П ( строительные нормы и правила ). Способы капитального строительства : - хозяйственный способ. Суть способа состоит в том, что на крупных заводах создаются различные внутренние строительные подразделения ведомственного подчинения, которые и проводят строительство, так сказать своими силами. К таким структуры относятся УКСы ОКСы (Управления и отделы капитального строительства); - подрядный способ - работы ведутся специальными строительно-монтажными организациями; - смешанный способ - совместное строительство с использованием первых двух способов. Договор подряда на капитальное строительство является основным способом осуществления строительства. Его определение содержится в п. 1 ст. 95 Основ “ По договору подряда на капитальное строительство подрядчик обязуется построить и сдать в установленный срок определенный договором объект, либо выполнить обусловленные договором строительные работы, а заказчик обязуется предоставить подрядчику строительную площадку либо обеспечить фронт работ, принять их и оплатить”. Договор по своей юридической природе: - двухсторонний; - консенсуальный; - возмездный. В настоящих условиях отпала необходимость считать договор на капитальное строительство отдельной отраслью гражданского права, а из этого получился один из элементов договора подряда.(п.3 ст. 95 Основ).Сторонами в договоре на капитальное строительство являются: - подрядчик; - заказчик. Сторонами могут выступать как юридические, так и физические лица, как российские, так и иностранные. Заказчиком чаще всего выступает инвестор, лицо выступающее в качестве вкладчика средств в строительство. Инвестор может передать свои средства и функцию заказчика другому лицу, которое будет для него заниматься всеми вопросами строительства. Подрядчиком выступает специализированное строительное и монтажные организации. Эти подрядчики должны иметь лицензию или соответствующий сертификат на право выполнять соответствующие виды работ. Кроме того, в капитальном строительстве применяется система генерального подряда. При этом заказчик заключает договор с одним подрядчиком, а тот в свою очередь привлекает к строительству субподрядчиков. Условия договора на капитальное строительство. Предмет договора. Существует две точки зрения о признании предмета договора : - согласно первой точки зрения, конечный результат деятельности подрядчика и субподрядчика ; - согласно второй точки зрения это комплекс работ выполненный подрядчиком ; - однако, в настоящее время предметом договора может быть и то и другое . Детальная характеристика предмета договора даётся в проектно-сметной документации, которая является не только технико-технической, но и юридической основой строительства. Важнейшее значение имеет смета в которой определяются : - стоимость строительства, - стоимость отдельных видов работ. Эти положения являются определяющими позициями, которые лежат в основе расчётов подрядчика и заказчика. Содержание Права и обязанности сторон можно охарактеризовать как обязанности и ответственность заказчика и подрядчика вытекающие из договора. Подрядчик обязуется: а) осуществить комплекс мероприятий по строительству или выполнению определенной работы: - построить и сдать определенный договором объект, либо выполнить определенную работу; - соблюдать при строительстве СН и П и другие нормативно-правовые документы; - при получении указаний заказчика должен приостанавливать работу; - строить своими силами и средствами, однако возможен вариант обеспечения строительными материалами по соглашению сторон; - построить объект в срок; - доброкачественно выполнять работы; - по требованию заказчика в установленный заказчиком срок заменить недоброкачественные строительные материалы. При осуществлении подрядчиком этого комплекса мероприятий, заказчик осуществляет контроль и технический надзор, но не может вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика. б) сдать объект заказчику. Заказчик обязан: - уплатить за проведенное строительство и дополнительные затраты, связанные с подорожанием строительных материалов, если это предусмотрено договором, если же нет, то все затраты оплачивает подрядчик. Уплата должна осуществляться помесячно и поквартально. Окончательный расчет производится после принятия работ с учетом произведенных платежей; - создать условия подрядчику для выполнения работ ( предоставить строительную площадку, трассу и передать своевременно проектно-сметную документацию. Передать разрешение на производство необходимых работ. Может принять обязательства по обеспечению специалистами подрядчика; - принять законченный объект по актам промежуточной приемки и по акту приемки всех работ. Недостатки обнаруженные при приемки отмечаются в акте приемки. Затем идет приемка проекта в жилдотацию. Это самостоятельный юридический акт. Это государственное признание того, что объект может функционировать ( Постановление СМ СССР от 8.06.81. “ О приемке в эксплуатацию законченных строительных объектов “ ). Состав государственной комиссии может быть утвержден правительством, недостатки должны быть устранены. Приемка оформляется актом в котором дается оценка строительно-монтажных работ. При определении приемной комиссией оценку по приемке “ отлично” увеличивается оплата на 10%, а также возникают другие льготы для подрядчика. Имущественная ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств, она может быть предусмотрена не только в нормативных актах, но ив договорах. Меры ответственности могут распространяться на те случаи, когда договор заключается на сооружение объекта, включенного в государственный заказ. В этом случае меры ответственности предусматриваются в заключенном договоре. Подрядчик в этой ситуации отвечает: - За невыполнение обязанностей сдать работу в срок, при этом он уплачивает пеню в % отношении к сумме выплат, но не свыше чем 1000 руб. за рабочий день; - за нарушение сроков в сдачи площадки под монтаж оборудования пеня насчитывается из расчета 0.03 % стоимости оборудования за каждый день просрочки, но не более 1000 руб. в день. Общее основание для наступления ответственности - вина. Наряду с ответственностью за несоблюдение сроков сдачи существенная ответственность наступает у сторон за брак. Ответственность за брак: - недоделки подлежат устранению в сроки установленные актами приемки. Если дефекты будут обнаружены после приемки, то в течении гарантийных сроков можно предоставить претензии ( 1 год - общестроительные сроки и т.д. ). Если требование не удовлетворено, то составляется двухсторонний акт, а если подрядчик не желает, то односторонний акт. Возможны также требования по взысканию санкций ( 100 руб. за каждый день просрочки). Ответственность заказчика: - наступает за просрочку передачи оборудования; - уплачивает неустойку 8% стоимости оборудования и ряд других санкций предусмотренных законодательными или договорными актами. Одной из разновидностей договора подряда является договор подряда на производство проектных и изыскательских работ. По договору подряда на производство проектных и изыскательских работ подрядчик обязуется разработать по заданию заказчика проектную документацию и выполнить изыскательские работы, а заказчик обязан принять оплатить их. (ст.96 Основ). Как и следовало ожидать субъекты договора и их обязанности по отношению выполнения предусмотренных в законе действий похожих на договор на капитальное строительство, поэтому в большей мере затронем ответственность сторон при невыполнении или ненадлежащем выполнении своих обязанностей. Подрядчик несет ответственность: - за недостатки проекта, в том числе и за те , которые обнаружены в результате реализации, а также в процессе эксплуатации соответствующего объекта. Последствия: - при обнаружении недостатков подрядчик обязан переделать проект; - возместить заказчику убытки, вызванные недостатками проекта, если законодательством или договором не предусмотрен иной размер ответственности (п. 2 ст. 96 Основ). Таким образом, ответственность заказчика может наступить лишь в случае не принятия работ или не производства расчета. Мы рассмотрели вопросы связанные с договором подряда на капитальное строительство, и производство проектных и изыскательских работ. Необходимо заметить, что при любых обстоятельствах ответственность подрядчика гораздо выше ответственности заказчика. Заключение. На сегоднейшей лекции были рассмотрены положения о договоре поставки, было дано понятие о субъектах договора и структурных связях между ними, а также содержании и формах договора, порядке его заключения и исполнения. При рассмотрении каждого пункта или понятия особо уделялось внимание ответственности сторон при несоблюдении или недостаточно правильном соблюдении условий договора. При рассмотрении вопроса договора о поставке, были даны общие характеристики правового регулирования отношений при поставке. Таким образом, а развитием рыночных отношений договору поставки нужно придать серьезное значение. Нужно отметить, что для полного и правильного понимания положений изложенных в лекции необходимо тщательно изучить документы , определяющие и закрепляющие правоотношения, связанные с договором подряда. Темой следующей лекции будет - “Договор имущественного найма, аренды, ссуды, займа.” Автор лекции старший преподаватель кафедры ОПД п - к Е. Иванов “ “______________1993г. Лекция обсуждена на заседании ПМК - 2 “ “________________1993 г. Протокол №9. МОСКОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК РФ КАФЕДРА ОБЩЕПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН Экз.№_____ Лекция Тема №19: “Авторское и патентное право” г. Москва - 1996 г. МОСКОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК РФ КАФЕДРА ОБЩЕПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН Экз.№_____ Утверждаю Начальник кафедры общеправовых дисциплин майор Павлов “ “_________________1996 г. Лекция Тема №19 “Авторское и патентное право” Учебные и воспитательные цели: 1. Изучить с курсантами основные положения действующего законодательства об авторских и смежных правах, патентном праве и других результатах творчества, используемых в производстве. 2. Воспитывать чувство ответственности за строгое выполнение законодательства, регулирующего вышеуказанные отношения. Время - 2 часа. ПЛАН Введение - 5 мин. Основная часть - 80 мин. Учебные вопросы: 1. Понятие авторского права и смежных прав- 40 мин. 2. Патентное право - 40 мин. Заключение - 5 мин. ЛИТЕРАТУРА. 1. Конституция РФ.(ст.44). 2. “ Основы гражданского законодательства”(разделы IV и V). 3. Закон РФ “Об авторском праве и смежных правах”. 4.ГК РФ. (раздел IV). 5.Патентный закон РФ. 6. Учебник “Гражданское право” ч.2 изд.1993 г. г. Москва под редакцией профессора Суханова Е.А. ; с. 312-354. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1. Кодосхемы. 2. Телевизионная система лекториев. 3. Выставка нормативно-правовой и учебной литературы. Введение Творческая деятельность осуществляется в области науки, техники, литературы, искусства, художественного конструирования (дизайна), создания товарных знаков и других видов обозначения товаров. Ее результатом является выраженный в объективной форме продукт, именуемый в зависимости от его характера научным или научно-техническим результатом, достижением, знанием либо изобретением, промышленным образцом, товарным знаком, произведением нации, литературы или искусства. Критерии творческого характера отдельных достижений имеют особенности, закрепленные в авторском, изобретательском праве, праве на промышленный образец и в других институтах гражданского права. Однако всем результатам творчества свойственна новизна или оригинальность их существенных элементов. Правовая основа отношений, связанных с творческой деятельностью, базируется на положениях п.1 ст. 44 Конституции РФ, в соответствии с которым “каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интелектуальная собственность охраняется законом”. Рассмотрение актуальных проблем гражданско- правового регулирования некоторых отношений, связанных с творческой деятельностью, и посвящена наша сегодняшняя лекция. 1. ПОНЯТИЕ АВТОРСКОГО ПРАВА И СМЕЖНЫХ ПРАВ. Авторское право - один из институтов гражданского права. Регулируемые им имущественные и личные неимущественные отношения связаны с созданием и с использованием произведений литературы, науки и искусства. В объективном смысле авторское право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения по поводу создания и использования произведений науки, литературы и искусства. В субъективном смысле авторское право - те личные неимущественные и имущественные права, которые принадлежат лицам, создавшим произведения литературы, науки и искусства. Отношения в сфере научного и художественного творчества регулируются различными нормами отечественного и международного права, которые в совокупности составляют законодательство об авторском праве и смежных правах.( Головным законодательным актом, вобравшим в себя всё лучшее из отечественной и мировой теории и практики, является, конечно, Закон РФ “ Об авторском праве и смежных правах “ ( далее - Закон ). В соответствии с ним (ст. 6) авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, которые должны обладать определенными признаками ( например, являться результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также способа его выражения ). При этом авторское право распространяется как на обнародованные произведения, так и на необнородованные, существующие в какой-либо объективной форме ( письменной, устной, звуко- или видеозаписи, изображения, объёмно-пространственной и др. формах ). Закон (ст. 7) содержит перечень произведений, являющихся объектами авторского права ( литературные, драматические, музыкальные, сценарные произведения, музыкальные произведения с текстом или без текста, программы для ЭВМ, произведения живописи, культуры, графики, архитектуры, градостроительства, фотографические и др.). Кроме того, к объектам авторского права также относятся производные произведения ( переводы, обработки, антологии, базы данных), др. составные произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда. Следует подчеркнуть, что произведенный перечень не является исчерпывающим, т.к., во-первых, невозможно перечислить все виды уже известных произведений, а, во-вторых, он дает возможность обеспечить правовую охрану произведений, могущих появиться в будущем. Вместе с тем закон (ст.8) содержит исчерпывающий перечень произведений, не являющихся объектами авторского права (официальные документы, государственные символы и знаки, произведения народного творчества, сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер). Головным законодательным актом, вобравшим в себя все лучшее из отечественной и мировой теории и практики, является, конечно, Закон РФ “Об авторском праве и смежных правах” (далее - Закон). В соответствии с ним (ст. 6) авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, которые должны обладать определенными признаками (например, являться результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также способа его выражения). При этом авторское право распространяется как на обнародованные произведения, так и на необнародованные, существующие в какой-либо объективной форме (письменной, устной, звуко- или видеозаписи, изображения, объемно-пространственной и др. формах). Закон (ст.7) содержит перечень произведений, являющихся объектами авторского права.(литературные, драматические, музыкальные, сценарные произведения, музыкальные произведения с текстом или без текста, программы для ЭВМ, произведения живописи, культуры, графики, архитектуры, градостроительства, фотографические и др.). Кроме того, к объектам авторского права также относятся производные произведения (переводы, обработки, атологии, базы данных), др. составные произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда Следует подчеркнуть, что произведенный перечень не является исчерпывающим, т.к. , во-первых, невозможно перечислить все виды уже известных произведений, а во-вторых, он дает возможность обеспечить правовую охрану произведений, могущих появиться в будущем. Вместе с тем закон (ст. 8) содержит исчерпывающий перечень произведений, не являющихся объектами авторского права (официальные документы, государственные символы и знаки, произведения народного творчества, сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер). Субъектами авторского права выступают физическое лицо (автор) или лица (соавторы), творческим трудом которого создано произведение. Субъективные авторские права возникают у автора в силу факта создания произведения. Эти права обычно называют исключительными, т.к. они обеспечивают их носителям правомочия на совершение различных действий с одновременным запрещением всем другим лицам совершать указанные действия. Обладатель исключительных авторских прав для оповещения о своих правах вправе использовать знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из трех элементов: латинской буквы “С” в окружности:(; имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав; года первого опубликования произведения. В соответствии со ст. 10 закона, авторское право на произведение, созданное совместным творческим трудом двух и более лиц (соавторство), принадлежит совместно, независимо от того, образует ли такое произведение неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение. Соавторство характеризуется следующими основными признаками: труд нескольких лиц; создание коллективного произведения; принадлежность авторского права на произведение всем, кто над ним работал Особый интерес представляют собой ст. ст. 11-13 Закона, в соответствии с которыми обладателями авторского права являются составители сборников, других составных произведений, переводчики и авторы других производных произведений, а также авторы ауди-визуального произведения, каковыми являются: режисер-постановщик, автор сценария, автор музыкального произведения (композитор) и другие. Следует подчеркнуть, что вышеперечисленные субъекты авторского права обладают им в полном объеме, чего, например, нельзя сказать об авторском праве на произведение субъекта, созданное им в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя ст. 14. В этом случае исключительные права на использование служебного произведения принадлежат не автору, а лицу, с которым он состоит в трудовых отношениях, если в договоре между ними не предусмотрено иное. Наряду с авторами к субъектам авторского права могут относиться государство, юридические и физические лица. В юридической литературе вышеперечисленные субъекты называются правоприемниками. К правоприемникам переходит определенный круг авторских правомочий по использованию произведения автора. Основаниями такого перехода служит закон, наследование или договор с автором (ст. ст. 28-30 Закона). Следует подчеркнуть, что круг правомочий указанных лиц уже, чем у автора, а по характеру правомочия производны, т.к. переходят от автора. Что же касается авторского договора, то его подробному изучению будет посвящен специальный вопрос темы №23 нашего курса. Развитие творческой деятельности, технических форм воспроизведения ее результатов давно поставили в повестку дня вопрос о расширении круга участников авторских правоотношений за счет включения в их число лиц, являющихся артистами, дирижерами, режисерами-постановщиками и т.п. эта проблема впервые получила свое правовое разрешение в Основах (ст. ст. 141-143), а также в Законе (раздел III). Речь идет о т.н. смежных правах. В соответствии с вышеназванными законодательными актами субъектами смежных прав являются исполнители, производители фонограммы, организации эфирного или кабельного вещания. Для возникновения и осуществления смежных прав (как и авторских) не требуется соблюдение каких-либо формальностей. Производитель фонограммы и исполнитель для оповещения о своих правах вправе использовать знак охраны смежных прав, который помещается на каждом экземпляре фонограммы или на каждом содержащем ее футляре и состоит из трех элементов: латинской буквы “Р” в окружности:(; имени (наименования) обладателя исключительных смежных прав; года первого опубликования фонограммы. .Значительное место в Законе занимают личные неимущественные и имущественные права автора и иных субъектов авторского права. Остановимся подробнее на актуальных вопросах их правового регулирования. Так, автору в отношении его произведения принадлежат следующие личные неимущественные права: право авторства; право на имя; право на обнародование; право на защиту репутации автора. Имущественные права автора представляют собой его исключительные права на использование произведения в любой форме и любым способом, а именно: право на воспроизведение; право на распространение; право на импорт; право на публичный показ; право на публичное исполнение; право на передачу в эфир; право на сообщение для всеобщего сведения по кабелю; право на перевод; право на переработку и др. Что же касается права на авторское вознаграждение, то его размер и порядок за каждый вид использования произведения устанавливается в авторском договоре. Действующим законодательством (ст. ст. 18-25) детально регулируются вопросы воспроизведения и использования произведений автора без его согласия и без выплаты авторского вознаграждения, а также воспроизведение произведений без согласия автора, но с выплатой авторского вознаграждения (ст.26). Права субъектов смежных прав детально регулирует Закон ( ст. ст. 37, 38, 40, 41) в зависимости от конкретного лица (например, права исполнителя, производителя фонограммы, права организации кабельного вещания и др.). Следует лишь подчеркнуть, что их права носят в известной мере ограниченный характер, а размер вознаграждения и условия оплаты определяются также соглашением сторон. Срок действия авторского права (ст. 27) и смежных прав (ст. 43) почти во всех случаях, предусмотренных Законом, связан с продолжительностью в 50 лет. Например, авторское право действует в течении всей жизни автора и 50 лет после его смерти, права исполнителя действуют в течении 50 лет после первого исполнения или постановки и т. д. В целях обеспечения имущественных прав авторов, исполнителей и иных обладателей авторских и смежных прав Закон (раздел IV) предусматривает создание организаций, управляющих имущественными правами указанных лиц на коллективной основе. Полномочия на коллективное управление имущественными правами передаются непосредственно обладателями авторских и смежных прав добровольно на основе письменных договоров. Закон (ст. ст. 45-47) достаточно подробно регламентирует функции, права и обязанности этих организаций. Особо следует остановиться на защите авторских и смежных прав. Прежде всего необходимо подчеркнуть, что за нарушение авторских и смежных прав наступает гражданская, уголовная и административная ответственность. Говоря о гражданской ответственности, необходимо отметить, что в соответствии со ст. 46 Закона обладатели исключительных авторских и смежных прав вправе требовать от нарушителя: признания прав; восстановление положения существовавшего до нарушения права и прекращения действий, нарушающих право или создавших угрозу его нарушению; возмещения убытков, включая упущенную выгоду; взыскания дохода, полученного нарушителем вследствии нарушения авторских и смежных прав вместо возмещения убытков; выплаты компенсации в сумме от 10 до 50.000 минимальных размеров оплаты труда по усмотрению суда или арбитражного суда вместо возмещения убытков или взыскания дохода; другие, предусмотренные законодательством меры. Помимо возмещения убытков суд или арбитражный суд взыскивает с нарушителя авторских или иных смежных прав штраф в размере 10% от суммы, присужденной судом в пользу истца. За защитой своего права обладатели авторских и смежных прав должны обратиться с иском в суд, арбитражный суд или третейский суд в соответствии с их компетенцией. Кроме того, в стране образованно Российское агентство интеллектуальной собственности (РАИС) при Президенте РФ. РАИС является федеральным ведомством, разрабатывающим и осуществляющим государственную политику в сфере охраны и осуществления авторских и смежных прав . Таковы лишь основные, схематические положения Закона РФ “Об авторском праве и смежных правах”. Его глубокое изучение требует детальной проработки текста настоящего законодательного акта, анализа т осмысления большинства статей, изучения и обобщения практики применения. ПАТЕНТНОЕ ПРАВО. П патентное право в объективном смысле есть совокупность норм, регулирующих имущественные и неимущественные отношения, возникающие в связи с признанием авторства и охраной изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, установлением режима их использования, материальным и моральным стимулированием и защитой прав их авторов и патентообладателей. В субъективном смысле патентное право представляет собой имущественные или личное неимущественное право конкретного субъекта, связанное с определенным изобретением, полезной моделью или промышленным образцом. Источниками патентного прав являются Основы гражданского законодательства, Гражданский кодекс РФ. Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г., другие акты патентного законодательства, а также патентные правила и разъяснения по применению патентного закона, издаваемые Государственным патентным ведомством РФ. Источниками патентного права являются также и некоторые международные соглашения. Объектами патентного права являются изобретения, полезные модели и промышленные образцы( . Изобретению представляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Кратко рассмотрим вышеперечисленные условия. Новизна изобретения предполагает его неизвестность из уровня техники. В свою очередь уровень техники включает любые сведения ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Более того, в уровень техники включаются при условии их более раннего приоритета. Все данные в РФ другими лицами заявки на изобретение и полезные модели (кроме отозванных), а также запатентованные в РФ изобретения и полезные модели. По общему правилу приоритет изобретения устанавливается по дате поступления в Патентное ведомство заявки на изобретение. Вместе с тем, приоритет изобретения может устанавливаться по дате подачи первой заявки в государстве - участники Парижской конвенции по охране промышленной собственности (т.н. конвенционный приоритет), если заявка на изобретение поступило в патентное ведомство в течении 1-го года с указанной датой. В необходимых случаях этот срок может быть продлен, но не более чем на два месяца. Законодательство (ст. 19 Патентного закона) предусматривает и другие правила установления приоритета изобретения. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, других отраслях деятельности. Изобретение является патентное способным если отвечает установленным законом требования технического решения. Поэтому не могут быть признаны изобретениями научные теории и математические методы, сорта растений и породы животных, методы организации и управления хозяйством; топологии интегральных микросхем, другие нетехнические достижения. И. наконец, будучи объектами патентного права, изобретения сами имеют объекты. Ими могут быть устройства, способ, вещество, штаммы микроорганизмов и т.д. К полезным моделям относятся конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей. Полезные модели нередко именуются “малыми изобретениями”. Полезной модели правовая охрана предоставляется в том случае, если она является новой промышленно применимой. Вместе стем, в отличие от изобретения, полезная модель не должна иметь изобретательский уровень. Кроме того, более узок и круг ее объектов (например, в качестве полезных моделий не охраняются способы, вещества, штаммы микроорганизмов, а также их применение по новому назначению и т. п.). Промышленным образцом является художественно - конструкторское решение изделия, определяющие его внешний вид. Содержание промышленного образца составляет не техническое, как у изобретения или полезной модели, а художественно - конструкторское решение изделия. Таким образом, данное решение формирует не конструктивные свойства, а лишь внешний облик изделия, т.н. дизайн. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым, оригинальным и промышленно применимым. Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, определяющих эстетические и эргономические особенности изделия, не известна из сведений ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. Дата приоритета промышленного образца определяется в аналогичном применительно к изобретению и полезной модели порядке. В этой связи следует особо подчеркнуть, что патентное право закрепляет принцип мировой (абсолютной) новизны. Промышленный образец считается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер эстетических особенностей изделия. Наконец, важным признаком промышленного образца является промышленное применимость, т.е. возможность его многократного воспроизведения путем изготовления существующего изделия. Иначе говоря изделие не признается промышленным образцом, если оно может быть осуществлено лишь в индивидуальном (ручном, кустарном производстве). Субъектами патентного права являются авторы (соавторы) изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, патентообладатели, а также другие лица ( не авторы), приобретающие по закону или договору некоторые патентные права (правоприемщики). В качестве правоприемников отечественных авторов внутри страны могут выступать физические и юридические лица, а также государство (государственное образование). В роли правоприемников иностранных авторов могут выступать только физические и юридические лица. Пункт 2 ст. 8 Патентного закона устанавливает правовой режим служебных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Так, право на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением им своих служебных обязанностей или получением от работодателя конкретного задания принадлежит работодателю, если договором между ними не предусмотрено иное. Автор служебного объекта “промышленной собственности” приобретает право на вознаграждение, которое выплачивается в размере и на условиях, определенных на основе соглашения между автором и работодателем. Особое внимание Патентный закон уделяет порядку оформления прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Разберемся с этим вопросом подробнее. Итак, право на изобретение и промышленный образец охраняет закон и подтверждает соответствующий патент, а полезную модель - свидетельство. Следует особо подчеркнуть, что они удостоверят приоритет, авторство изобретения, полезной модели или промышленного образца и исключительное право на их пользование. Патент действует в течении 20, а свидетельство - 5 лет с момента поступления заявки в патентное ведомство. Патент выдается автору (авторам) изобретения, полезной модели, промышленного образца, физическим или юридическим лицам (при условии их согласия), которые указаны автором или правоприемником в заявке на выдачу патента в заявлении, поданном в Патентное ведомство до момента регистрации объекта “промышленной собственности”. Патенты на служебные объекты выдаются работодателям. Кроме этого, права патентообладателя могут быть приобретены на договорной основе Федеральным фондом изобретений Росси, который осуществляет отбор изобретений, полезных моделей и промышленных образцов и содействует их реализации в интересах государства. Однако во всех случаях патентообладателю принадлежат исключительные права на использование охраняемых патентом объектов “промышленной собственности”. Для получения патента, автор работодатель или их правоприемники (заявители) подают заявку в Патентное ведомство. Конкретные реквизиты документов, входящих в состав заявки, различаются в зависимости от вида объекта, но вместе стем имеют и некоторые общие элементы: заявление о выдаче патента, описание объекта, чертежи и т.д. К заявке прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере или основания для освобождения от ее уплаты либо для уменьшения ее размера. Поданная в Патентное ведомство заявка проходит формальную экспертизу, а в отношении изобретения и промышленных образцов - также экспертизу по существу. При экспертизе заявки на полезную модель экспертиза по существу не осуществляется. Свидетельство на полезную модель выдается под ответственность заявителя без гарантий действительности. Сведения о выдаче патента публикуются в официальном бюллетене Патентного ведомства при условии уплаты заявителем пошлины на выдачу патента. Указанные сведения включают имя автора (авторов), если он не отказался быть упомянутым, и патентообладателя, название и форму изобретения или полезной модели либо перечень существенных признаков промышленного образца и его изображение. Одновременно с публикацией сведений о выдаче патента Патентное ведомство выносит изобретение, полезную модель или промышленный образец в один из государственных реестров РФ. После этого Патентное ведомствовыдает патент лицу, на имя которого он испрашивался. Действующим законодательством детально регулируются вопросы, связанные с отзывом и преобразованием заявок, временной правовой охраной изобретений, патентования объектов “промышленной собственности” в зарубежных странах и др. Центральное место в Патентном законе (разделы III, IV, VII) отводится вопросам правового регулирования прав автора изобретения, полезной модели или промышленного образца и патентообладателя и их защите. Так, основным личным неимущественным правом автора объекта “промышленной собственности” является право авторства. В случае создания объекта несколькими физическими лицами они все считаются его авторами и пользуются принадлежащими им правами по соглашению между собой. Другим личным правом автора является право получения патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также передачи указанного права другим физическим или юридическим лицам. Имущественные права автора изобретения заключаются прежде всего : 1. в получение прибыли от изобретения при личном его использовании. Ему принадлежит: 2. право на получение вознаграждения за переуступку патента и продажу лицензий. Так, например, если автор изобретения передал патент другому лицу на условиях выплаты ему вознаграждения при использовании изобретения он имеет право на получение вознаграждения в течении срока действия патента. Аналогичные права принадлежат также авторам полезных моделей и промышленных образцов, являющихся патентообладателями. Основное имущественное право авторов, не являющихся патентообладателями (например, авторов служебных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов),- право на вознаграждение, которое выплачивается в размере и на условиях, устанавливаемых в соглашении между автором и работодателем. Принадлежащее патентообладателю исключительное право на использование объекта “промышленной собственности” выражается в том, что патентообладатель вправе применять объект по своему усмотрению, если это не нарушает прав других патентообладателей. Кроме того, патентообладатель вправе запретить использование указанных объектов другим лицам (кроме случаев, когда использование согласно закону не является нарушением прав патентообладателя). Патентообладатель вправе уступить полученный патент любому физическому или юридическому лицу. Договор о уступке патента обязательно подлежит регистрации в Патентном ведомстве. Как патент, так и право на его получение переходят по наследству. Любые лица, не являющиеся патентообладателями, вправе использовать защищенный патентом объект “промышленной собственности” лишь с разрешения патентообладателя на основе регулируемого в патентом ведомстве лицензионного договора (ст. 13 Патентного закона). Права патентообладателей и авторов в зависимости от характера их нарушения и вида возникающих споров защищаются в судебном, административном или уголовном порядке.Суды, в т.ч. арбитражный и третейский, рассматривают все споры, кроме тех, которые отнесены к компетенции Высшей Патентной палаты. В административном порядке размещаются споры, связанные с отказом в выдаче патента, с признанием его недействительным, а также с отказом патентообладателя от заключения лицензионного договора. И, наконец, в соответствии с законодательством РФ присвоение авторства, принуждение к соавторству и незаконное разглашение сведений об объекте “промышленной собственности” влекут за собой уголовную ответственность. Изложение настоящей темы будет неполным, если мы не рассмотрим ряд небольших вопросов, связанных с правом на товарный знак, знак обслуживания и другие результаты творчества, используемые в производстве. Так, отношения по поводу охраны и использования товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест происхождения товаров регулирует закон РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров” от 23 сентября 1992 г. и Основы (ст. 149). Рассмотрим кратко содержание этих понятий. Товарный знак и знак обслуживания - это обозначения, способные отличать соответствующие товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров других юридических или физических лиц. Существуют словесные, изобразительные,объемные, другие (например,звуковые) товарные знаки и их комбинации. Законодательством определен порядок оформления права на товарный знак и знак обслуживания, а также выдачи специального свидетельства. Владелец этого свидетельства имеет право в течение 10 лет с даты поступления заявки в Патентное ведомство пользоваться и распоряжаться товарным знаком и запрещать третьим лицам использовать данный знак без разрешения (лицензии). В необходимых случаях допускается продление регистрации товарного знака по заявлению его владельца. Наименование места происхождения товара - это название страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта, используемого для обозначения товара (например, вино “Шампанское”, колбаса “Останкинская”, молоко “Лианозово” и т.п.). На основании закона “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров” все вопросы, связанные с выдачей соответствующего свидетельства решаются Патентным ведомством. Действующим законодательством (ст. 149, 150 Основ) регулируется право на рационализаторское предложение и фирменное наименование юридических лиц. Кроме того, специальными законодательными актами (закон РФ “О селекционных достижениях” от 6 августа 1993 г., закон РФ “О правовой охране топологий интегральных схем” от 23 сентября 1992 г., закон РФ правовой охране программы для ЭВМ и баз данных” от 23 сентября 1992 г.) регулируются соответствующие результаты творчества, используемые в производстве. Наконец, законодательной новеллой представляется введение в российское гражданское право понятия “ноу-хау”, означающее конфидециальную техническую, организационную или коммерческую информацию. Обладатель “ноу-хау” имеет право на защиту своих имущественных интересов, если: указанная информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность; к этой информации нет свободного доступа на законном основании; обладатель информации принимает надлежащие меры к охране ее конфиденциальности (ст. 151 Основ). Лицо, неправомерно использующее “ноу-хау”, принадлежащее другому лицу, обязано возместить ему убытки. Лицо, самостоятельно и добросовестно получившие такую информацию, вправе использовать ее без каких либо ограничений. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Таковы основные вопросы этой объемной и весьма нелегкой для восприятия темы, имеющей большое практическое значение. Дело в том, что , проходя военную службу в пограничных войсках, вы встретите большое количество людей - обладателей авторских и смежных прав, изобретателей, рационализаторов и др. Оказать им практическую помощь в правовой охране соответствующих прав - дело вашей, чести долга и обязанностей. Автор лекции НАЧАЛЬНИК КАФЕДРЫ ОПД п - к юстиции В. Чеканов Лекция обсуждена на заседании ПМС - 1 Протокол№_____ “ “_______________________199 г.
|